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Actualidad en materia de Derecho Público Nº 5 – 2025

En el Boletín nº 5 de mayo de 2025 del Departamento de Derecho Público traemos dos cuestiones prácticas de interés que no siempre son sencillas de abordar, de una parte:

 

 

 

 


 

LA ADOPTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTAS O SELF-CLEANING EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

 

Existe ya una doctrina que se ha ido consolidando por los tribunales administrativos de contratación pública a lo largo de 2024 acerca de la conocida como doctrina del “Self cleaning”, esto es, la posibilidad que tiene un operador económico incurso en principio en una causa de prohibición de contratar de demostrar su fiabilidad y evitar su exclusión automática del procedimiento de licitación mediante la presentación de pruebas y acreditaciones suficientes.  

La doctrina se fundamenta en el artículo 57.6 de la Directiva 2014/24/UE que permite a quienes estén incursos en un motivo de exclusión del artículo 57.4 de esa norma europea (equivalente a las prohibiciones de contratar en la LCSP y LFCP) demostrar su fiabilidad ante el órgano de contratación.

Así, entre otras, la Resolución 629/2024, de 16 de mayo de 2024, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales señala que:

“Dice, en este  sentido, la STJUE de  14 de enero de 2021  (C-387/19,  “RTS infra  BVBA”  (§ 26), “A  este respecto,  en  primer  lugar,  cabe  recordar  que,  en  virtud  del  artículo 57,  apartadpruebas sea Directiva 2014/24, todo operador económico que haya incurrido en uno de los motivos de exclusión facultativos  contemplados  en el  artículo 57,  apartado 4,  de dicha  Directiva  podrá presentar  pruebas  de que  las  medidas  adoptadas  por  él  son suficientes  para  demostrar su fiabilidad, y, si dichas pruebas  se consideran suficientes, el operador  económico de que se trate no podrá quedar excluido del procedimiento de  contratación por  ese motivo.  Así pues, esta disposición introduce un mecanismo de medidas correctoras (self‑cleaning), al conferir a los operadores económicos un derecho que los Estados miembros deben garantizar al transponer la citada Directiva, cumpliendo las exigencias establecidas por esta (…)”

El self-cleaning ha sido utilizado para que el operador económico pueda acreditar su fiabilidad cuando incurre en alguno de los supuestos de exclusión de tal forma que dicha exclusión no podrá ser apreciada automáticamente sin que el operador pueda demostrar antes la existencia de medidas correctoras, por ejemplo, en materia de la tenencia de planes de igualdad (TACRC nº 112/2024), sobre el cumplimiento de obligaciones sociales y laborales (TACRC nº 419/2024 ) entre otros (TACRC nº 1347/2021; TARCJA nº 26/2023; TACRC nº 908/2024), sobre estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Se trata, en suma, de un mecanismo jurídico cuyo conocimiento puede ser vital para evitar en ocasiones exclusiones en procedimientos de contratación cuando, de algún modo, el licitador dispone de medidas que permiten concluir que, pese a la aparente concurrencia de una causa de prohibición de contratar, resulta fiable para ejecutar el contrato.

 

 

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MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) EN LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS

 

 

Es sobradamente conocido que las «Mejores técnicas disponibles (MTD)» constituyen el pilar fundamental de las autorizaciones ambientales integradas, especialmente en lo que a la fijación de los valores limite de emisión (VLE) se refiere.

Las MTD comenzaron a hacerse realidad a través de los llamados documentos de referencia (BREF con sus siglas en inglés), si bien adquieren una naturaleza verdaderamente vinculante conforme se van aprobando las Decisiones de Ejecución de la Comisión Europea por la que se establecen en un determinado sector industrial las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Las decisiones son, en este sentido, actos no legislativos que establecen normas pormenorizadas que permiten la ejecución uniforme de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en este caso la Directiva de 2010 sobre emisiones industriales.

La aplicación de las MTD en España se encuentra regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, disponiendo su artículo 22.4 que las “conclusiones relativas a las MTD, así como sus correspondientes revisiones y actualizaciones, deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones de la autorización”.

También se admite, no obstante, en determinados casos una aplicación menos restrictiva de los valores límite de emisión asociados a las conclusiones, pero solo en el caso de que se ponga de manifiesto mediante una evaluación que la consecución de los niveles de emisión asociados con las MTD disponibles tal y como se describen en las conclusiones relativas a las MTD daría lugar a unos costes desproporcionadamente más elevados en comparación con el beneficio ambiental debido a (i) la ubicación geográfica o la situación del entorno local de la instalación de que se trate o (ii) las características técnicas de la instalación de que se trate.

Pese a ser la referencia clave en la determinación de los valores límite de emisión de cada instalación industrial, lo cierto es que las MTD no son el único factor a tener en cuenta en la determinación de los valores límite de emisión.

Así, el artículo 7 del citado Real Decreto Legislativo 1/2016 establece, por este orden, que deberá tenerse en cuenta (a) las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica; (b) las características técnicas de las instalaciones, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente; (c) la naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro; (d) los planes nacionales aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos por el Reino de España o por la Unión Europea; (e) la incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las condiciones generales de la sanidad animal y vegetal; y (f) los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la fecha de la autorización.

Sin embargo, este listado ha planteado problemas interpretativos como los resueltos por el Tribunal Supremo en su Sentencia 1671/2024, de 22 de octubre de 2024, Rec. 6757/2022, en la que se debatía si la fijación de los valores mínimos de emisión que pueden imponerse en una autorización ambiental integrada debían estar en todo caso previstos expresamente en alguna norma aplicable o si, por el contrario, no existiendo ningún valor normativo, podían ser establecidos por la Administración al resolver la autorización y atendiendo a los criterios que resulten de las circunstancias de las sustancias y la actividad desarrollada.

En este sentido, se defendía por los titulares de la instalación afectada que “sería contrario al principio de seguridad jurídica que la Administración pudiera imponer unos valores límite de emisión no previstos por el ordenamiento jurídico, previsión que viene exigida, además, por el principio de legalidad al que se sujetan las Administraciones públicas, así como la necesidad de reserva de ley para establecer limitaciones a la libertad de empresa.”

Frente a este motivo el Tribunal Supremo, después de realizar una ilustrativa exposición de las MTD, considera que “De los términos literales del precepto [artículo 7 del RDL 1/2016] solo cabe concluir que la fijación de estos valores mínimos de emisión, que será preceptivo establecer en las autorizaciones ambientales integrales, se determinaran por los valores fijados en la normativa en el supuesto de que estuvieran fijados; pero no cabe concluir que la ausencia de esa normativa comporte eliminar la exigencia de fijar valores límites de emisión.”

Y fija la siguiente doctrina casacional: «De lo expuesto en los dos precedentes fundamentos hemos de concluir que la autorizaciones ambientales integrales han de fijar, preceptivamente, los valores mínimos de emisión y que para ese cometido ha de estarse a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en la actualidad de su Texto Refundido), tomando en consideración todas las circunstancias que se contemplan en su párrafo primero, sin que pueda dejar de fijarse el límite mínimo de emisión por la no existencia de norma, legal o reglamentaria, estatal, autonómica o europea, que establezca dichos límites; debiendo acudirse a los criterios establecidos en el precepto y, en particular, a las mejores técnicas disponibles

Por lo tanto, siendo las MTD los valores de referencia en la determinación de los valores límite de emisión de una instalación industrial, no son el único elemento a tener en cuenta, debiéndose de estar a todos los criterios fijados en el artículo 7 del RDL 1/2016.

 

 

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ARPA escala una posición y asciende al puesto 33 de los principales despachos de abogados españoles

Un año más, ARPA Abogados Consultores se sitúa entre las principales firmas españolas por volumen de negocio global, según el prestigioso ranking que elabora anualmente el diario Expansión.

 

Gracias a la confianza que, año tras año, siguen depositando en nosotros nuestros clientes y al trabajo, compromiso y dedicación de todo el equipo, ARPA Abogados Consultores ha escalado una posición en el ranking de Expansión de este año hasta colocarse en el puesto número 33 de los principales despachos de abogados españoles.

ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a sus clientes a alcanzar su éxito empresarial aportando valor, confianza y seguridad mediante un asesoramiento integral; jurídico, económico y fiscal y fomentando la creación de valor y relaciones; y estas cifras son muestra de ese compromiso que nos obliga a seguir creciendo y mejorando para ofrecer siempre un servicio de la mejor calidad posible a nuestros clientes.

 

 

 

Puedes consultar la versión completa de la noticia publicada en el Diario Expansión en el siguiente enlace: https://bit.ly/3HTzOmj

 

 

 

 

Recuperación del uso y disfrute del domicilio conyugal tras la ruptura matrimonial

Eliana Velasco Albéniz  Abogada del Equipo de Derecho de Familia.

El Tribunal Constitucional ha avalado la doctrina del Tribunal Supremo en lo relativo al derecho de uso del domicilio conyugal, tras la ruptura matrimonial, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad.

Mediante sentencia nº12/2023 de 6 de marzo, ha resuelto denegar el recurso de Amparo presentado por una mujer, en el que, entre otros motivos, denunciaba la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por no considerar suficientemente motivada la resolución que acordaba la extinción de su derecho de uso del domicilio conyugal, en favor de su exmarido, propietario del inmueble.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Alto Tribunal, concluyen que para decidir la atribución de la vivienda familiar, es preciso valorar el interés más necesitado de protección, en base al artículo 96.3 del Código Civil. En este caso correspondía al ex – marido, una vez comprobado que la situación económica de la demandante era ostensiblemente mejor y que las hijas mayores de edad, pero no independientes económicamente, seguían estando protegidas mediante el abono de la pensión recogida en el artículo 142 del Código Civil.

En consecuencia, ese interés más necesitado de protección corresponde a los hijos siempre que sean menores de edad. Sin embargo, una vez alcanzada la mayoría, cesa la atribución automática del domicilio familiar a su favor y a favor del progenitor custodio, pasando dicha atribución a ser limitada en el tiempo y debiendo valorar en cada caso, qué miembro de la familia es el que necesita una mayor protección.

Por lo tanto, una vez los hijos sean mayores de edad, el progenitor que no habite en el domicilio familiar, puede instar en el Juzgado, el correspondiente procedimiento de modificación de medidas al objeto de recuperar su uso y disfrute.

 

 

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